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专利申请人具体指的是什么?
专利申请的客观主体是专利申请人,申请人是我国专利法规定的专利权属权利的根本受益人,然而,因为专利申请又涉及技术研发发明人、具体设计人及以外的相关合伙的法人和自然人,那到底专利申请人具体指的是什么?来看看石家庄商标注册的详细介绍:
一、专利申请人的概念 专利申请人就是指向专利局发送的专利请求书上指定申请当事人,它可以是具体的人“张三李四”,也可以是企事业机构“XX公司”。专利申请人可以是一个人也可以是多个,共同完成发明创造的个人也可以作为共同专利申请人,通过合同取得专利申请权的人属于继受取得申请权的专利申请人,但是各国一致对专利申请人的权限有所限制。
二、专利申请人可以是法人也可以是自然人
1、如果专利技术发明人在企业就职,b并利用企事业单位设备和财力资源完成发明创造,这就属于工作范围内的发明,那么专利申请人为该企业或事业机构,其他约定除外。
2、如果发明人并没有动用该企事业的任何资源设备,而是全凭自身能力完成,那申请人就是该自然人,除非发明人主观意愿贡献劳动成果。
三、专利申请人、专利权人、发明人的区别 专利权人就是专利申请人的另外一种说法,两者是一致的。而发明人就是提出并实施具体发明方案的贡献人人,简而言之,发明人就是做出发明的人,申请人和专利权人就是申请专利的人,申请人和发明人是可以重叠的。如果你在就职公司为了完成工作而做出发明创造,那么公司法人就是专利申请人,如果专利授权公司就是专利权人,专利授权一定是授权给申请人。
我国国家专利申请种类有发明专利申请、实用新型专利申请和外观专利申请,这三项专利的申请都要经过国家的严格审查认可方可通过,得到我国专利法的保护。专利申请人可以是法人也可以是自然人,在进行专利申请过程中,你可一定要谨慎填写申请表格,不要对专利申请人、专利权人、发明人三者傻傻分不清楚,否则,一旦专利申请通过,最终的专利受益人就有肯能不是你,忙活了一通之后发现所做的申请都是“为他人做嫁衣”啊。
商标是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的,用于区别商品或服务来源的,商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合而成,或上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。经国家商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享受商标专用权,受法律保护。当遇到商标侵权,我们该通过哪些途径进行维权呢?商标被侵权,可以通过以下方式进行维权:
1、当事人协商 根据《商标法》第六十条规定,侵权人侵犯商标所有权人的注册商标专用权的,当事人之间可以就因此引起的纠纷进行协商解决,商标所有权人可以要求侵权人立即停止侵权行为、销毁侵权商标标识等。
2、工商投诉、举报 当与商标侵权人就商标侵权纠纷不能通过协商解决时,商标所有权人可以通过前期收集的商标侵权人侵权行为的证据材料向相关工商主管部门进行投诉或举报,工商部门处理时,若认定侵权行为成立的,可以责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,对违法经营额五万以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没收违法经营额或违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。
3、法院诉讼 当商标所有权人经过与商标侵权人协商或通过向工投诉举报仍不能解决商标侵权纠纷的,此时作为商标所有权人可以采取将争议提交给法院诉讼解决,并提请诸如停止侵权行为、赔偿经济损失、登报道歉及消除影响等诉求。
如今越来越多年轻人选了在创业,但在创业首先就是注册一家公司,而且的工商局为了鼓励创业,在注册地址方面给予了一定的扶持。这时在注册公司还不太了解地址挂靠的小伙伴就会有疑问,会认为没有实际的办公地址使用地址挂靠能成功吗?会不会有什么风险呢?是注册地址挂靠于实际地址相比有哪些区别呢?下面就随小编一起来了解下吧。
1、虚拟挂靠地址虚拟挂靠地址时绝对的合法的,这一点不用担心,这个是国家新注册政策,是为了扶持现有中小企业的发展而特批的同时也是鼓励创业而出台的。虚拟挂靠地址相对于这个寸土寸金的地方来说,费用是相当的低,特别适合那些初创且资金少的创业型公司,而且对于企业的类型也是没有限制的,这一点深受创业者喜爱的。目前暂停了虚拟挂靠地址注册。
2、实际办公地址实际办公地址和地址挂靠的区别在于就是地址挂靠及虚拟地址只是用来注册公司时用的不能办公,而实在的地址,既可以注册也可以办公。而且地址挂靠不能到税务局申领发票,因此一些需要给客户开发票的公司就不太适合地址挂靠了。最重要的就是实际办公地址时可以配合工商局核查的,因为有时候工商局会随机抽查一些公司,所以这一点是非常的有利的。
3、产业园区每个地方都有产业园区,在这些产业园区内注册也是有鼓励政策的,以为例,在的中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城和亦庄经济技术开发区这几个科技园区内进行了内资科技公司全城通办的全城通办的政策。
很多人在提到知识产权时会说"自己申请了知识产权和商标权"这样类似的语言时,其实这是没有分清楚知识产权的外延和内含的关系。知识产权分为商标权、专利权和著作权。专利权、商标权和著作权都包含在知识产权的框架内。之所以知识产权分为三个种类,则是因为不同的知识产权承载着不同的作用。
很多人以为知识产权离我们很远,其实不是。如果你是消费者,那么看电影、听音乐、玩手机、读书,实际上都是在享受他人创造的智慧成果,电影和音乐有版权,手机有商标权、专利权和著作权,书籍有著作权。如果你是生产商或服务商,那么你的产品或服务要想有区别于其他商品或服务,就不能不考虑要申请专利、商标、著作权等权利,否则你的生意长不了。因为比如用三年时间研发了一个商品,如果你不为它申请注册相应的知识产权,那很有可能别人三个月就抄袭了你用心良苦创造的商品。
一、商标权、专利权和著作权分别是什么?商标是用来区分商品或服务并具有显著特征来源的标志。随着经济的发展,商标在现代社会中的功能逐渐凸显,是商品或服务进入市场并占有一定市场地位、获得消费者的信赖以及发展壮大的必要工具。专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。著作权也就是大众常说的版权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。
二、不同的知识产权有什么不同的特性商标、专利还是版权在注册申请时都需要进行人工审查,但基于三者不同的特性,审查的重点也不同:
1、商标审查:
(1)显著性。商标的显著性是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。以下列举几种缺乏显著性的情形:仅有本商品的通用名称、图形、型号的。比如卖苹果这种水果的公司将苹果的商标定为"苹果";一款工业用粘合剂取名为"502"牌。这些都不能作为商标进行注册。仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。比如食用油的商标取为"纯净";一种服装的商标直接定为"彩棉"。这些仅直接表示指定使用商品质量和原料以及功能的名称都不能注册为商标。其他缺乏显著特征的。比如过于简单的线条、普通的几何图形都无法注册成为商标。
(2)在先相同或近似性。在相同类别下,有相同或近似的商标在先申请,则该商标无法审查通过。在申请注册图文组合商标(商标里有文字有图形)时,商标局审查员是会将图形、中文和英文分开审查,如果文字审查过关但是图形并没有审查过关,这个商标就会被驳回。反之,图形审查过关但文字没有审查过关,也是一样被驳回。根据商标审查标准的原则,商标中不同元素需单独进行审查,其中任一元素构成近似,则商标整体亦会驳回。
2、专利审查。授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
(1)新颖性专利的新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
(2)创造性专利的创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
(3)实用性实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。"能够制造或者使用"是指发明创造能够在工农业及其它行业的生产中大量制造,并且应用在工农业生产上和人民生活中,同时产生积极效果。
3、著作权审查。著作权和专利、商标不同。因为自作者完成之日起就获得了著作权,不需要一个证书来证明自己的权利。那为什么还要做著作权登记呢?因为虽然做不做著作权登记,作者都享有著作权,但谁是原作者就很难证明了。但如果你在完成作品后,做了著作权登记。当别人抄袭的时候,就可以拿出著作权证书维护自己的权益。。版权登记的只做形式审查,不做实质审查,因此申请时间也非常快,一般一个月左右就能申请完成。
三、不同的知识产权保护的方面不同以ofo小黄车为例:商标保护的是小黄车名字;专利保护的是小黄车的先进功能和创新发明等;版权保护的是小黄车的设计。
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